Известные истории простых изобретений получивших патенты. Самые нелепые запатентованные изобретения за всю историю. Нюансы работы с юристами

История развития патентоведения

В VI веке до н. э. у жителей в древнегреческой колонии Сибарис был обычай, согласно которому повар, который придумает оригинальное новое блюдо, имел исключительное право в течение года готовить его и продавать своим согражданам. Через год действие этого права прекращалось, и рецепт становился достоянием общественности. Позднее постепенно зародилась государственная изобретательская (патентная) система, призванная согласовывать потребности государства с вознаграждением за труд создателей научно-технических новшеств. Так появилась наука, занимающаяся регистрацией, хранением патентов - патентоведение.

Исторически принято считать, что первым человеком в мире, получившим решение суда, которое было призвано защищать его права на изобретение, был известный итальянский ученый, архитектор и скульптор Филлиппо Брунеллески (1377-1446 гг.) - основатель ренессансной архитектуры, создатель Воспитательного дома во Флоренции и грандиозного восьмигранного купола собора Санта-Мария дель Фьоре.

В 1421 г. данный документ был выдан ему городской флорентийской управой на уникальный по конструкции корабельный поворотный кран. В результате Филлиппо Брунеллески получил исключительное право перевозить грузы по реке Арно на лодках, которые были им сконструированы. И в течение 3 последующих лет, согласно решению суда, никто не мог пользоваться этим изобретением.

В 1474 году в Венеции был принят первый государственный акт, который регулировал вопросы присвоения патентов (Венецианский Устав) и наказывавший сообщать властям о притворённых в жизнь изобретениях с целью предотвращения использования его третьими лицами. Устав также определял авторские права как временное поощрение автора за его труд. В то время срок действия патента ограничивался 10 годами.

Первый патент в мире был зарегистрирован в Европе 3 апреля 1449 года. Фламандец Джон Ютнэм получил из рук английского короля Генриха VI официальную грамоту согласно которой он на 20 лет назначался монополистом в Англии на производство витражных стёкол. По истечении срока право на производство переходило к государству, а стекла изготавливали подготовленные им английские мастера.

В каждой стране постепенно складывалась своя систематизация изобретений и охраны прав.

В Англии в 1624 году был принят «Статут о монополиях», по которому патент могли выдать только на «проект нового изобретения». В России в 1812 году появился первый общий «Закон о привилегиях», а законом от 30 марта 1830 года были определены основные положения патентного права.

Следует отметить, что лишь с началом книгопечатания возникла необходимость защиты авторских прав на произведения, что обусловило появление нового источника дохода, а за ним и необходимость защищать авторские права (и прежде всего издателей). Первые издатели, имеющие намерение напечатать какую-нибудь книгу, должны были приобрести рукопись, сравнить её с другими рукописями и т.д. Однако находились другие предприимчивые издатели, которые перепечатывали готовые книги и продавали по более низкой цене. В связи с этим стали выдавать привилегии, которые были призваны защищать авторские права, и закрепляли за издателем исключительное право на произведение и запрещали другим издателям его выпускать. Первый закон, регулирующий авторские права, приняли в Англии в 1710 году и назывался «Статут королевы Анны». Согласно ему срок охраны опубликованного произведения составил 14 лет и мог быть продлён на такой же период времени при жизни автора.

В Европе право собственности изобретателя на изобретение впервые было закреплено в патентном законе, который был принят в январе 1791 г. Конвентом революционной Франции. Согласно ему запрещалось использование изобретения без разрешения патентообладателя.

Первое международное соглашение в сфере охраны прав на промышленную собственность было заключено в Париже 20 марта 1883 г. и получило название «Парижская конвенция по охране промышленной собственности». Последние изменения и дополнения были внесены в неё в 1979 году.

В США до 1790 г. право на выдачу патента принадлежало губернаторам штатов. Однако с этого года выдача патентов стала осуществляться согласно принятому федеральному патентному закону. Первый патент в этой стране получил 31 июля 1790 г. Самюэль Хопкинс за разработку карбоната калия.

Первые судебные разбирательства в сфере охраны авторских прав изобретателей имели место в Англии и получили название дело «Суконщиков из Ипсвича».

На сегодня изобретательская система — это весьма развитая структура, состоящая из многих подструктур, основными из которых являются: экономика изобретательства, изобретательское право, патентная информация, патентные исследования, государственная научно-техническая экспертиза.

Изобретательское право включает основные законодательные нормы, правила, определения, в том числе определение вида охранного документа, критериев изобретения, права авторов и другие нормы, которые регулируют отношения государства и изобретателя для соблюдения интересов двух сторон.

Экономика изобретательства включает нормы и правила, которые способствуют внедрению изобретения в народное хозяйство и определяют авторское вознаграждение.

Патентные исследования содействуют развитию техники и науки. Таким образом, основой для выявления новых закономерностей и тенденций, составления прогнозов на будущее стал многовековой накопленный патентно-информационный фонд. Однако существующие на сегодня методики выполнения патентных исследований основываются в основном на статистических методах, которые не учитывают степень познавательной ценности изобретений. Соответственно итоги таких исследований в основном слабо способствуют появлению принципиально новой техники и технологий.

Так, согласно теории Альтшуллер Г.С., чтобы улучшить имеющийся объект (сделать изобретение второго-третьего уровня), можно найти в имеющейся патентной литературе подлежащие изучению разделы. В таком случае патентную информацию используют до решения задачи. А для изобретения принципиально нового объекта (изобретение четвертого-пятого уровня) нельзя однозначно ответить на вопрос о том, какую патентную информацию следует смотреть, поскольку прототип можно искать в любом классе.

Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям

Больше всего патентов в списке принадлежит резидентам из «Сколково» и «Лаборатории Касперского». Кроме этого, в рейтинге заявлено целых три патента на извлечение воды из воздуха.

В закладки

Каждый год федеральная служба по интеллектуальной собственности – Роспатент – составляет рейтинг из лучших российских изобретений. Цели этого отбора – пропаганда изобретательства, привлечения внимания инвесторов к новейшим разработкам и развитие рынка интеллектуальной собственности. На самом деле рейтинг нужная вещь, которая представляет выжимку всех зарегистрированных технологий в России.

В этом году отчетливо заметно, что из-за экономического кризиса происходит сокращения финансирования НИОКР в компаниях, а также наблюдается снижение патентной активности российских научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. За 2017 г. количество заявок на патенты изобретений в России до уровня 2006 г. За прошлый год было подано 36454 заявок на регистрацию патентов, что на 12,3% меньше, чем в 2016 г.

Патенты - это лучший способ защитить идею от кражи. В крайнем случае, если идею, которая реализована в технике производителя, украдут, у него есть возможность пожаловаться в суд. На этом строится суд в мире высоких технологий, так рушатся империи и так создается лучшая техника. Действие патента защищает исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезную модель или промышленный образец. В мире высоких технологий патентные пакеты исчисляются сотнями и тысячами патентов, есть свои патентные тролли и известные судебными разбирательствами компании (например, Apple, которая отсудила у Samsung миллиард долларов за копирование своей техники). Без защиты идей патентованием, возможно, было бы легче жить, но от копирования и воровства технических шагов мало кто был бы защищен.

В некоторых автомобилях есть весьма интересная технология - «умная» тонировка, которая окрашивает стекло в темный цвет при помощи специальной пленки с электронным управлением. Судя по опубликованному недавно патенту, компания улучшила эту технологию, оснастив пленку крохотными светодиодами. Как правило, стекла с электрической тонировкой используются на люках автомобилей - возможно, в будущем их салоны будут освещаться именно такими инновационными стеклами.

Любая новая идея, воплощенная в жизнь, принадлежит ее создателю. Государство защищает изобретателей и их права разными способами. Так, на произведения искусства, литературы можно оформить авторство. и наименования организаций подлежат госрегистрации. А гарантию сохранения прав гражданина на научную, промышленную или дизайнерскую инновацию дает патент.

Что такое патент?

Патент (от лат. litterae patentes) - закрепленное и охраняемое государством правообладание идеей (исключительное право, авторство) и документ, это подтверждающий.

Первые патенты современного образца в России начали выдавать в 20-х гг. XX в. Система претерпевала изменения; в разное время исключительными правами на изобретения обладали то создатели, то государство. В 1991–92 гг. были приняты основные законы, касающиеся интеллектуальной собственности, в том числе форм ее защиты. И сейчас реестр Роспатента насчитывает более 400 тыс. действующих охранных документов.

Патентированию подлежат воплощенные в жизнь идеи в области науки, промышленности, дизайна. Исходя из этого, различают несколько видов свидетельств:

  • на изобретения (исключительно сложные устройства, новые способы использования, технологии, вещества и т. д.);
  • на полезные модели (технические девайсы, гаджеты, механизмы);
  • на промышленные образцы (дизайнерские решения);
  • на селекционные достижения (инновации в области биологии, ботаники, новые культуры или породы).

Патентные отношения в России регулируются гл. 72 ГК РФ, отдельными законодательными нормами и актами.

Какие возможности дает патент?

Патент означает, что создатель изобретения обладает исключительными и авторскими правами на него, и эти права охраняются государством. Помимо этого, документ дает возможность:

  • защититься от подделок и контрафакта;
  • стать лидером на рынке, обогнав конкурентов;
  • получить прибыль от продажи прав на использование изобретения (лицензии).

Государственная защита изобретения, модели, образца и их авторов начинается с подачи заявки на .

Охранный документ оформляется не на саму идею, а ее реализацию, воплощение. Так, идею в области науки или промышленности можно выразить в виде продукта (механизма, устройства), новаторской технологии или вещества. Она патентуется как изобретение, если будет доказано, что результат ее использования не очевиден для специалиста, обладающего существующим уровнем знаний.

Этот критерий охраноспособности - «изобретательский уровень» - главная характеристика изобретения, наиболее сложная для выявления. В этом смысле запатентовать полезную модель проще: являясь, по сути, таким же устройством, она не претендует на это свойство.

Оригинальные дизайнерские и конструкторские решения регистрируются как промышленные образцы. Инновации в этом случае затрагивают больше внешний вид продукта, нежели его техническую сторону.

Что нужно для получения патента?

Для получения патента на идею необходимо, чтобы она отвечала установленным критериям:

Если разработка удовлетворяет всем требованиям, можно готовиться к подаче заявки. Собираются следующие документы:

  • заявление на выдачу патента. Бланк скачивается с сайта «Роспатента» или «Госсорткомиссии», заполняется на русском языке;
  • описание. Содержит следующие пункты: область применения, известные аналоги, прототипы, существенные характеристики, назначение и результат использования, краткий перечень иллюстраций с пояснениями;
  • чертежи, иллюстрации - при необходимости;
  • формула идеи, составляется в одно предложение, важна для установления пределов правовой охраны;
  • доклад - одностраничный текст с описанием действия продукта.

Последние два пункта не учитываются при патентировании промышленного образца. А для регистрации селекционного достижения необходимы фотографии, его характеризующие, и анкета (скачивается на сайте «Госсорткомиссии»).

Кто выдает патенты в России?

В России патенты оформляются органами государственной власти:

  • ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) проверяет заявки на изобретения, образцы и модели. Документ выдается Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом);
  • ФГБУ «Госсорткомиссия» проводит экспертизы селекционных достижений. Патент выдается Минсельхозом России.

Заявка подается:

  • лично в пункт приема (г. Москва, наб. Бережковская, д. 30, кор. 1);
  • заказным письмом;
  • по факсу (оригиналы документов приносят отдельно);
  • через сайт ФИПС или портал Госуслуг с помощью электронной квалифицированной подписи.

Подать заявление и сопутствующие бумаги вправе представитель автора по нотариальной доверенности. Дальнейшее взаимодействие с контрольными комиссиями (ответы на вопросы, уточнения и изменения) проходят через личный кабинет на официальном сайте.

Предварительная проверка патентоспособности

Проверка новизны идеи - важнейший этап процедуры, который поможет выявить все риски еще до подачи заявки (например, проконтролировать, не нарушает ли разработка права третьих лиц), избежать ненужных материальных и временных затрат.

Первоначальный поиск ведется по базам данных России и международным, таким как Google Patent Search, PATENTSCOPE, Esp@cenet, ЕАПАТИС. Рассматриваются аналоги, похожие продукты, даже те, которые не запатентованы. Эксперты рекомендуют, помимо проверки новизны идеи, проводить исследование рынка и «чистоту» патента.

Первое позволяет предсказать, с какими перспективами новый продукт (технология, способ) выйдет на рынок. Задачи исследования - найти конкурентов, определить, насколько развита отрасль в целом и будет ли прибыль от изобретения. Полученная информация актуальна и до оформления патента, и после - перед запуском в массовое производство.

Вторая проверка показывает, насколько разработка затрагивает чужие интеллектуальные права. Считается, что продукт «чист», если в его изготовлении не используются иные патенты (а за это либо платят, либо готовятся к долгим судебным разбирательствам, либо и то, и другое). Исследование проводится перед запуском производства.

Процедура патентирования

Процедура патентирования состоит из нескольких этапов:

  • поиск по аналогам и образцам. Заявитель обязан убедиться, что его продукт соответствует основному критерию - новизне;
  • первоначальная заявка в ФИПС (или Госсорткомиссию) для засвидетельствования авторского первенства;
  • сбор пакета документов;
  • направление документов в адрес патентной комиссии;
  • прохождение формальной экспертизы (на корректность составления заявки и полноту бумаг), затем - по существу (на правильность формулы и соответствие продукта критериям охраноспособности);
  • на каждом этапе необходимо платить госпошлину;
  • получение патента.

В общем случае длительность оформления и действия охранного документа в России зависит от его вида:

После получения патента запись об нем будет внесена в реестр ФИПС или Госсорткомиссии.

Затраты на получение патента

В таблице приведены пошлины, которые заявитель должен оплатить в любом случае. Каждое новое действие в ходе патентирования (внесения изменений, преобразования и т. д.) требуют дополнительных вложений.

Комплексные услуги по оформлению охранного документа предлагают патентные поверенные - юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Как правило, это профессионалы, знающие все тонкости взаимодействия с принимающими решения комиссиями, порядок составления бумаг, готовые отстаивать интересы клиента в патентных спорах. Их услуги в Москве колеблются в пределах 30–200 тыс. руб., в зависимости от сложности ситуации.

Таким образом, патент гарантирует изобретателям исключительные права на продукт и их защиту государством. В России существует 4 вида охранных документов. Все они выдаются за воплощенные в жизнь научные и промышленные идеи (устройство, способ, вещество, штамм, новая порода или сорт). Процесс патентирования состоит из нескольких этапов: предварительные исследования, подача заявки, сбор документом, экспертизы. Каждый из них облагается госпошлиной.

Вконтакте

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.



Понравилась статья? Поделитесь ей
Наверх